Кто наследует имущество после смерти супруга

Наследование детьми и внуками

кто наследует имущество после смерти супруга

Адвокат по наследственным делам

Для более полной характеристики круга наследников первой очереди рассмотрим каждую группу возможных наследников.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Зачастую дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери. Конечно же, это несправедливо и юридически неправильно. Однако имеются возможности для исправления такого положения.

Во-первых, дети, рожденные до Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК РФ).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК РФ).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт — факт признания отцовства (ст. 50 СК РФ).

В случае если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК РФ).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, он сохраняет право на получение наследства.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.

При этом дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с участием органов опеки и попечительства.

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.

Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка направляет выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения.

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

До внесения соответствующих изменений и дополнений усыновление гражданами РФ детей, также являющихся гражданами РФ, производилось в соответствии с постановлением главы районной (городской) администрации, а усыновление иностранными гражданами детей, являющихся гражданами РФ, — постановлением органа исполнительной власти субъекта РФ (п. 2 ст. 169 СК РФ).

Согласно ст. 137 СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Усыновленные дети утрачивают эти права в отношении своих кровных родителей и родственников.

Поэтому дети, усыновленные при жизни родителей, не имеют право наследовать имущество родителей, за исключением случая, предусмотренного п. 3 ст.

137 СК РФ: при усыновлении ребенка одним лицом его права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина.

О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей указывается в решении суда.

Если дети усыновлены после смерти родителей, имущество которых они вправе были наследовать, они этого права не утрачивают.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен при наличии следующей совокупности обстоятельств:— только в случае смерти одного или обоих супругов;— только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 по 8 июля 1944 г.;— только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;

— никто из супругов до смерти не должен был состоять в другом браке.

При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

В соответствии со ст. 25 СК РФ брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — со дня вступления решения суда в законную силу.

Данная норма применяется при расторжении брака в суде после 1 мая 1996 г. Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (п. 3 ст.

169 СК РФ).

Расторжение брака следует отличать от прекращения брака вследствие смерти одного из супругов или объявления его умершим в судебном порядке. В последнем случае переживший супруг призывается к наследованию, даже если вскоре после смерти наследодателя он вступил в другой зарегистрированный брак.

В случае признания брака недействительным лица, состоявшие в таком браке, наследниками после смерти друг друга не являются (в том числе и добросовестный супруг).
Родители и усыновители являются наследниками первой очереди независимо от их возраста и трудоспособности.

Из ст.

1117 ГК РФ следует, что родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются недостойными наследниками.
В соответствии со ст. 73 СК РФ суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (либо одного из них) без лишения родительских прав (ограничение родительских прав).

Ограничение родительских прав возможно и по основаниям, от родителей не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание). В такой ситуации вины родителей нет, и в случае смерти ребенка родители, ограниченные в правах по названным основаниям, не могут быть лишены права наследования.

Кроме того, ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей родительских прав.

Если родители не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав.

Если по основаниям, предусмотренным ст. 141 СК РФ (злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с усыновленными и т.п.), в судебном порядке была произведена отмена усыновления, взаимные права и обязанности между усыновленным ребенком и усыновителем прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей, если родители живы и передача им ребенка не противоречит его интересам.

При отмене усыновления усыновители не призываются к наследованию после смерти усыновленных.

Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления). Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Например, если у наследодателя имелся только один наследник первой очереди — сын, умерший до открытия наследства, к наследованию будут призываться его дети (внуки наследодателя). Братья и сестры наследодателя к наследованию быть призваны не могут, поскольку внуки как наследники по праву представления отстраняют от наследования наследников второй очереди.

Если у наследодателя было двое сыновей, один из которых умер до открытия наследства, к наследованию будут призваны сын наследодателя и его внуки (дети умершего до открытия наследства сына наследодателя). Однако доли наследников в данном случае будут разными: между внуками наследодателя независимо от их числа будет разделена доля в наследстве, которую мог бы получить их умерший отец. Предположим, что в приведенной ситуации к наследованию призываются трое внуков.

Они унаследуют втроем только 1/2 долю, которая причиталась бы их отцу, умершему до открытия наследства, если бы он был жив.

(«Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения» (6-е издание, переработанное и дополненное) (Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.) («Статут», 2009))

Задайте свой вопрос адвокату

Здравствуйте! Меня зовут Анатолий Антонов, я являюсь адвокатом и руководителем «Юридического центра адвоката Анатолия Антонова». 

Если у Вас возникла необходимость в получении наследства, прежде чем обращаться к нотариусу или юристу, внимательно изучите информацию на моем сайте.

Незнание действующего законодательства влечет за собой пропуск срока принятия наследства и, зачастую, является основной причиной утраты права на открывшееся наследство даже у ближайших родственников. Наследники пропускают сроки вступления в наследство, подают в суды бесполезные иски и, как правило, теряют время и деньги. Чтобы избежать этого, мной специально создан этот ресурс, где я постарался максимально доходчиво и полно рассказать об этой процедуре.

Ищете, где получить информацию по наследству? Нужны ответы на вопросы? Появилась необходимость в юридической консультации по наследству? Просто наберите номер телефона в Самаре (846) 212-99-71 и получите ответ на свой вопрос по наследству!

Полезные статьи о наследовании:

Остались вопросы к адвокату?
Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните по телефону (846) 212-99-71 (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Источник: https://pravo163.ru/nasledovanie-detmi-vnukami/

Особенности наследования после смерти супруга

кто наследует имущество после смерти супруга

После смерти одного из супругов, второй имеет право на супружескую долю в наследстве и относится к первой очереди наследников. Кроме права наследования, переживший супруг должен получить 50% совместно нажитого имущества. Оставшаяся часть делится между наследниками первой очереди в равных долях, доля положена и супругу. Таким образом, муж или жена умершего обладают законным правом на большую часть собственности наследодателя.

Даже при наличии завещания, составленного в пользу других лиц, Гражданский кодекс устанавливает обязательную долю наследства супруга, в случае если переживший супруг нетрудоспособен. В этом случае нотариус обязан выдать свидетельство о праве на ½ часть имущества умершего и поставить об этом в известность иных наследников.

Есть ли право на наследство после развода или в гражданском браке?

После бракоразводного процесса переживший супруг не имеет права претендовать на наследство после смерти мужа (жены). Однако если раздел совместного имущества не производился, он может подать исковое заявление на выделение своей доли, чтобы на нее не могли претендовать наследники бывшего супруга.

Гражданский брак не порождает юридических последствий, поэтому права гражданской жены или мужа на наследство сомнительны. Даже, если супруги вели совместное хозяйство и фактически их имущество является совместным, это не дает право на наследование собственности. Добиться выделения доли в имуществе можно через суд, если имеются достоверные доказательства существования гражданского брака, совместного ведения хозяйства и общего вклада в приобретение собственности.

Что нужно, чтобы получить наследство супруга?

Для супругов действует общий порядок оформления наследства. Для этого необходимо обратиться в нотариальную контору с документами, подтверждающими существование брака и право на наследство. Переживший супруг должен написать заявление о принятии наследства. Нотариус, проверив документы, выдает свидетельство о праве на наследуемое имущество. Переход права собственности нужно зарегистрировать в государственных органах.

https://www.youtube.com/watch?v=IZvzlQ9sJzc

Порядок вступления в наследство кажется довольно простым, однако на деле часто сопровождается сложностями. Например, срок обращения к нотариусу не может превышать 6 месяцев, иначе срок принятия наследственных прав считается пропущенным и придется доказывать право на наследство супруга в суде.

Часто доля супруга в наследстве оспаривается детьми покойного или иными родственниками.

Несмотря на принцип равенства долей супругов, судья может уменьшить долю пережившего супруга в имуществе с учетом интересов несовершеннолетних детей или если он по неуважительной причине не имел доходов, а также растрачивал семейное имущество.

Мы поможем оформить наследство

Юристы «Альфагрупп» готовы решить спорные вопросы относительно раздела наследственного имущества. Мы подготовим и оформим факт вступления в наследство после смерти супруга в соответствии с действующим законодательством.

Помощь наших юристов потребуется для разрешения судебных споров, так как наследственное право имеет множество нюансов, от знания которых во многом зависит успешное завершение дела.

Юристы «Альфагрупп»:

  • Проанализируют ситуацию и установят, на какую часть имущества Вы можете претендовать;
  • Составят исковое заявление;
  • Примут участие в процессе для защиты Ваших интересов;
  • Помогут оспорить завещание или права других наследников.

Участие опытных юристов позволит Вам сохранить свое законное право на наследственное имущество и в установленные сроки получить возможность распоряжаться собственностью супруга.

Гарантии успеха

Мы не даем 100% гарантии успешного разрешения дела. Но мы гарантируем, что перед тем, как взяться за дело, наши специалисты оценят перспективы судебной тяжбы и разработают эффективную тактику ведения процесса.

Стоимость наших услуг

Цена на наши услуги зависит от сложности Вашей ситуации и необходимого объема работы.

Источник: https://www.alfag.ru/stati/nasledstvo/osobennosti-nasledovaniya-posle-smerti-supruga/

Кто наследует имущество после смерти супруга

кто наследует имущество после смерти супруга

В случае смерти одного из супругов наследовать будет оставшийся в живых супруг (или как его еще называют «переживший» супруг). Также к наследству призываются дети и родители умершего человека.

Отличие наследования по закону и по завещанию

Супруг, дети, родители – соответственно, живые, по закону (как следует из положений ст. 1142 Гражданского кодекса) будут наследовать поровну. Граждане, кто принимает наследство, будут являться наследниками. Указанные выше лица считаются наследники первой очереди.

Но важно учитывать, что закон будет иметь преимущественную силу в случае отсутствия завещания.

Если же умерший супруг (а в соответствии с положениями Гражданского кодекса, умерший гражданин называется наследодатель) оставил завещание (в том числе и на совершенно другое лицо, даже неизвестное родственникам наследодателя), то оно будет иметь преимущество перед наследованием по закону.

Разумеется, в данном случае не будем рассматривать обязательные доли иждивенцев в наследстве и право супруга на обязательную долю в наследстве – часть имущества они обязательно получат, вне зависимости от содержания завещания. Подробнее об этом распишем в других статьях.

Особенности принятия наследства

Очень тяжело совершать какие-либо действия, особенно юридического характера, когда умирает человек. Ведь в таком случае вовсе не задумываешься над переоформлением той же недвижимости, оплатой долгов умершего, переходом прав на фирму и т.д. Конечно же, это относится к случаям, когда действительно любил человека и не желал наступления его смерти.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Когда появились ИП в России?

С точки зрения морали – все эти переживания совершенно обоснованны. Однако для того, чтобы впоследствии не было проблем юридического характера, в 6-ти месячный срок со дня смерти гражданина, по месту жительства умершего, следует обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство.

Для получения такого свидетельства потребуется прийти к нотариусу и:

  1. Написать заявление (обычно по образцу, пишется в нотариальной конторе)
  2. Взять свой паспорт, свидетельство о смерти гражданина (наследодателя) и документы на имущество наследодателя.
  3. Помимо этого понадобится и завещание – если наследодатель его составил и у наследника оно имеется.
  4. Также нужно будет взять с собой выписку из домовой книги (если наследуется частный дом) или справку из Единого информационно-расчетного центра.

Это – основные документы. Нотариус может попросить подготовить и дополнительные документы – в случае необходимости.

Как лучше принимать наследство

Можно юридически – посредством обращения к нотариусу, либо же фактическими действиями (подобные случаи широко распространены, когда супруги живут в одной квартире, ведут общее хозяйство и т.п.). Соответственно, для фактического принятия следует заботиться об имуществе, как о своем собственном – оплачивать ЖКХ, долги наследодателя и т.д.

Однако во избежание дальнейших проблем с переоформлением имущества, целесообразнее все-таки принимать наследство именно через нотариуса. Конечно, не все стремятся обращаться к нотариусу ввиду необходимости уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий, в связи с наличием временных затрат и т.д.

Но все же рекомендую обращаться именно к нотариусу, поскольку, например, для того, чтобы передать наследство своим детям – допустим, если переживший супруг принял все наследство, в дальнейшем это будет весьма проблематично – дети (после его смерти) вынуждены будут в судебном порядке доказывать свои права на имущество. Причем важно знать, что наследство можно принять только полностью, частичное принятие не допускается. А детям будет намного проще принять наследство, когда они точно будут знать, какое именно наследство принял их отец (или мать).

Источник: https://seregina.org/kto-nasleduet-imushhestvo-posle-smerti-supruga.html

Как наследуется имущество приобретенное до брака?

  • 1 Наследование имущества приобретенного до брака
  • 2 Как наследуется имущество, приобретенное до брака
  • 3 Как наследуется имущество нажитое до брака?
  • 4 Как наследуется имущество приобретенное до брака
  • 5 Имущество до брака после смерти — Адвокат
  • 6 Наследование имущества, приобретенного до брака – особенности передачи наследникам
    • 6.1 Имущество, приобретённое до брака
    • 6.2 Особенности раздела имущества
  • 7 Наследует ли супруг имущество жены приобретенное до брака

Раздел наследуемого имущества может осуществляться по завещанию или по закону. Особое внимание эксперты уделяют приобретению прав для супругов. Они входят в первую очередь наследования. Однако возникают и спорные ситуации.

Они могут появиться в случае присутствия завещания.

Вопросы вызывает наследование имущества, приобретенного до брака, после смерти супруга. Чтобы не столкнуться с затруднениями и избежать правовых ошибок, важно знать особенности проведения процедуры. Гражданин обязан соблюдать установленный правовой регламент.

О том, как выполняется процедура, о наследовании в гражданском браке, а также о ряде дополнительных особенностей поговорим далее.

Наследование и право на имущество

Если супруг владел недвижимостью до официального оформления отношений, получил в подарок или унаследовал, объект не будет включён в совместную собственность.

В статье 1142 ГК РФ говорится, что получить такое имущество могут все члены семьи умершего. В перечень входят супруги, родители и дети. Эта особенность принципиально отличает ситуацию от совместного овладения.

В этом случае 50% от собственности супругов выделяется мужу или жене.

Другая часть собственности наследодателя делится между членами семьи в равных пропорциях. Если наследуется личное имущество гражданина, которое не имеет отношения к брачному, раздел не производится.

У наследодателя должно иметься государственное свидетельство на собственность. Оно подтверждает факт владения имуществом. В случае гибели наследодателя супруг не сможет рассчитывать на выделение половины собственности.

Объект распределяется между родственниками в равном долевом соотношении. К наследованию привлекаются дети от всех браков.

Наследодатель имеет право самостоятельно распорядиться имуществом. Для этого потребуется составить завещание.

В случае оформления квартиры в совместную собственность во время брака раздел будет производиться при открытии наследственного дела. 50% отойдет мужу или жене умершего. 2 часть будет разделена между родственниками.

 Составляя завещание, наследодатель должен помнить о правах обязательных наследников. В категорию входят нетрудоспособные иждивенцы и несовершеннолетние члены семьи супругов. При этом лица, входящие в первую категорию, могут не являться родственниками гражданина.

Для получения прав они обязаны проживать с наследодателем больше 1 года и находиться на его содержании.

Если в роли иждивенца выступает родственник, потребность в выполнении последнего условия исчезает.

Если производилось расширение недвижимости, его преобразование или изменения, процедура наследования затрудняется.

Примером подобного выступает ситуация, когда у человека до брака имелся дом, а после официального оформления отношений женщина и мужчина вкладывали в его улучшения совместные средства.

Разбираясь, как делится имущество, нажитое до брака, после смерти одного из супругов, важно принять во внимание наличие завещания. По общему правилу, муж или жена будут наследовать на равных условиях с другими родственниками первой очереди. Если лицо хочет претендовать на половину имущества, потребуется доказательство, что присутствует право на совместное владение.

Основанием может служить вложение значительных средств во время брака в не принадлежащее супругу имущество. Такие конфликты разрешаются в судебном порядке. Полученное в ходе разбирательства решение выступает единственным основанием для нотариального утверждения подобного права.

Супруги, которые вели совместное хозяйство и проживали вместе, имеют преимущественное право на наследство. Если присутствует договоренность между заинтересованными гражданами, человек, который будет использовать помещение, может предоставить компенсацию другим участникам сделки.

Если брак супругов не был официально зарегистрирован

Если лица не зарегистрировали отношения, супруг не имеет наследственного права на жилье мужа или жены. Получить собственность удастся лишь по завещанию.

При отсутствии официально оформленного брака, но наличии у лица нетрудоспособности и факта совместного проживания более 1 года основания для предъявления прав появляются.

Подобное основание выступает единственной законной причиной признания гражданского супруга наследником и возникновения соответствующих прав.

Выяснив, как наследуется имущество, приобретенное до брака, человек должен изучить и другие особенности процесса, касающиеся супругов. Потребуется заплатить госпошлину. Она различается в зависимости от статуса гражданина.

Так, члены семьи обязаны предоставить оплату в размере 0,3% от стоимости приобретения. Для остальных граждан значение повышается до 0,6 процентов.

Если супруг наследует квартиру в гражданском браке, и официальное подтверждение отношений отсутствует, гражданину придётся заплатить максимальную госпошлину.

Источник: https://sozvezdie-zakon.com/kak-nasleduetsya-imuschestvo-priobretennoe-do-braka/

Порядок наследования супружеской доли

К нам в агентство обратился Илья Владимирович. Его супруга погибла в автокатастрофе несколько месяцев назад. У нее это был второй брак, от первого брака есть дочь 15 лет. Женаты они были три года. Два года назад была куплена трехкомнатная квартира и полностью оформлена на Илью Владимировича. Брачного договора у супругов не было. Сама покойная супруги имела дом в Подмосковье, унаследованный ей от бабушки.

Год назад она составила завещание, заверенное нотариально, и оставила все имущество единственной дочери. В данный момент законным представителем девочки, которым является его родной отец, открыто наследное дело у нотариуса. Поскольку Илья Владимирович тоже законный наследник, он пришел к нотариусу и узнал о выделении из общей квартиры супружеской доли и внесении ее в наследную массу.

Клиент обратился за помощью к нам и хочет знать, как ему действовать дальше в этой непростой ситуации.

Юристы проанализировали ситуацию с позиций Семейного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ, и разъяснили клиенту следующее:

Что такое супружеская доля в имуществе?

Ст. 34 Семейного кодекса РФ и ст. 256 Гражданского кодекса РФ определяют, что имущество, нажитое вместе супругами в официально зарегистрированном браке (или в гражданском, но при наличии определенных доказательств) — это общая собственность супругов.

И оно принадлежит им обоим, в равных долях. Понятие долевой собственности определено п.3 ст.244 ГК РФ, где сказано, что общее имущество считается долевой собственностью. Такая норма касается всего имущества супругов, полученного в результате возмездных сделок, заключенных в браке.

Не считается совместно нажитым имущество:

  • полученное в подарок одним из супругов;
  • унаследованное одним супругом;
  • приватизированное индивидуально жилье.

Все прочее имущество, кроме личных вещей и имущества, оформленного на детей, по нормам ст. 39 СК РФ, — это общая собственность. На кого фактически оформлено право собственности не суть важно.

Часть, принадлежащая каждому из супругов в общей квартире или другой собственности, называется супружеской долей. Она официально выделяется из общей собственности по заявлению одного из них, или по добровольному соглашению. Если заключен брачный договор, то супружеские доли вычисляются по его условиям.

В нем можно зафиксировать полный отказ одного из супругов от претензий на любое имущество, нажитое в браке.

Выделение супружеской доли при наследовании имущества

После наступления смерти одного из супругов, по нормам ст. 244 ГК РФ его доля в совместной собственности подлежит выделению для дальнейшего унаследования. Этим вопросом занимается нотариус, открывший наследное дело. В юридических кругах такой процесс называют переходом титульного права собственности в реальное. Такая обязанность закреплена за нотариусом ст.

75 Основ законодательства РФ о нотариате, а необходимость обязательного выделения супружеской доли для наследования закреплено статьей 1150 ГК РФ. Эта статья кодекса регулирует права супругов на общую собственность в случае смерти одного из них.

Хотя эта статья не охватывает всех случаев наследного права на супружеское имущество, она четко определяет, что супружеская доля является частью наследства, причитающейся всем наследникам умершего.

На практике нотариусы зачастую «не замечают» супружескую долю. Ведь, по идее, выделение супружеской доли должно происходить по письменному заявлению супруга, претендующего на собственность. Но подача такого заявления не всегда в интересах этого супруга.

Ведь если квартира, дом или другое имущество изначально оформлено на него, он может питать надежду таким образом исключить его из наследственной массы, если есть иные законные наследники или составлено завещание. При таких обстоятельствах нотариус обязан самостоятельно или по заявлению других наследников выделить супружескую долю умершего супруга.

Если нотариус этого не сделает и выдаст наследникам свидетельство о праве на наследство на прочее имущество умершей, например, дом, полученный ей в наследство от бабушки, то оно может быть впоследствии аннулировано в суде.

Как наследуется супружеская доля?

Наследование супружеской доли не отличается от порядка наследования всей наследной массы. Она может быть унаследована как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону соблюдается очередность наследников. К первой очереди относятся дети, супруг и родители покойного. Важно помнить, что законом определены лица, которые должны получить обязательную долю наследства. По нормам ст.

1149 ГК РФ, на обязательную долю имеют право нетрудоспособные родители и супруг покойного, его несовершеннолетние дети и лица, находившиеся на его иждивении не менее года до момента его смерти, при условии, что они не могут содержать себя самостоятельно в силу состояния здоровья или возраста.

Обязательная доля составляет ½ того, что причиталось бы такому наследнику по закону, с учетом долей остальных наследников.

Каждый человек имеет право завещать любое свое имущество тому, кому посчитает нужным. При этом закон защищает наследников, имеющих право на обязательную долю и иждивенцев наследодателя. Однако очередность наследников по закону, в случае существования завещания уже не играет роли. Это значит, если покойная супруга оставила завещание в пользу своего сына, ее супруг не может рассчитывать на долю в наследстве.

Бытует мнение, что завещать можно только то имущество, на которое официально зарегистрировано право собственности. Но это ошибочное мнение. Ведь завещание может быть составлено даже тогда, когда у завещателя фактически ничего нет за душой. Но, в соответствии со ст.

1120 ГК РФ, гражданин может распорядится всем имуществом, которое он когда-либо приобретет в будущем. Обязанность установить объем наследной массы после смерти гражданина и оглашения его завещания законом возлагается на нотариуса. При этом иногда случаются казусы, когда наследство находит наследников самого наследника первого владельца.

Даже тогда, когда он не оформил наследные права и отказался от своей супружеской доли.

Пример: Жили два брата. У старшего была семья — жена и сын. Младший был одиноким. Когда у старшего брата умерла жена, он отказался от выделения своей супружеской доли в совместной квартире и ее полностью оформили на сына. Сын погиб, но у него остался свой несовершеннолетний сын, к которому и перешла в собственность квартира. Отец наследство после сына не оформлял.

Когда умер старший брат, осталось завещание, которым он оставил младшему брату все свое имущество. Внук пытался оспорить завещание деда, но так как он уже был совершеннолетним, в правах на наследство по представлению ему отказали. Но в процессе выяснилось, что из наследной массы, после смерти супруги не была выделена супружеская доля, которую и выделил нотариус, ведущий наследное дело братьев.

Таким образом, младший брат унаследовал не только то имущество, которое было указано в завещании, но и супружескую долю брата в квартире, не выделенную ранее.

Вывод.

В ситуации, с которой обратился наш клиент, законное решение вопроса выглядит так:

  1. Из квартиры, купленной в браке, но оформленной на Илью Владимировича, нотариусом, ведущим наследное дело, будет выделена супружеская доля его жены. Она составляет ½ от всего имущества, нажитого в браке, за исключением подаренного или унаследованного лично Ильей Владимировичем, и его личных вещей.
  2. Поскольку существует завещание, составленное в пользу несовершеннолетней дочери, права Ильи Владимировича на наследование по закону считаются недействующими. Он не может получить долю в доме, оставшемся после смерти жены и часть супружеской доли в квартире. Ему останется только ½ квартиры, принадлежащая лично ему.
  3. Если Илья Владимировича не согласен с завещанием или считает, что оно было составлено под давлением или в нетрезвом состоянии рассудка, он может оспорить его в судебном порядке. Если суд признает его доводы убедительными, то завещание объявят недействительным, а имущество будет наследоваться по закону, в порядке очередности. В этом случае дочь покойной и сам Илья Владимирович являются наследниками первой очереди и унаследуют все в равных долях. Это значит, что дочь получит ½ дома и ¼ часть всей квартиры, т.е. ½ от выделенной нотариально супружеской доли своей матери. Хотя дочь является несовершеннолетней, и по закону имеет право на обязательную долю в наследстве, это право фактически не увеличит ее доли, ведь она и так составит ровно половину всего имущества матери.

Источник: https://etagrealty.ru/praktika/nasledovanie/poryadok-nasledovaniya-supruzheskoy-doli/

Потенциальные проблемы исполнения совместных завещаний и наследственных договоров

Чуть более месяца назад – 1 июня – начали действовать нормы о таких новых способах распоряжения наследственным имуществом, как совместное завещание и наследственный договор (ст. 1118 Гражданского кодекса). О перспективах применения данных положений кодекса на основе их анализа портал ГАРАНТ.РУ писал ранее.

Нельзя не отметить, что на подготовку к введению данных институтов в сферу наследственного права был отведен довольно значительный срок – с момента принятия Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ, в соответствии с которым ГК РФ был дополнен соответствующими статьями, и до его вступления в силу прошел почти год.

Тем не менее профессиональное сообщество констатирует: вопросов по применению обозначенных нормативных положений по-прежнему очень много. Рассмотрим, каких именно.

Совместные завещания

Поскольку оформление совместного завещания возможно только лицами, состоящими на момент его совершения в браке (п. 4 ст. 1118 ГК РФ), нотариусам, удостоверяющим такие завещания, предстоит вносить в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата (далее – ЕИС) номер и дату актовой записи о регистрации брака завещателей (подп.

«а» п. 4 Требований реестров ЕИС).

Для того чтобы не затягивать процесс удостоверения, представители системы нотариата рекомендуют гражданам, намеревающимся составить совместное завещание, иметь при себе свидетельство о заключении брака, поскольку, как отметила председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты Марина Герасимова в ходе организованной конференционным центром «Событие» конференции по семейному и наследственному праву, которая состоялась 12 июля, обработка запросов нотариусов на получение соответствующей информации из единого реестра ЗАГС пока происходит не очень быстро.

Закон предусматривает, что совместное завещание не может быть закрытым, совершенным в форме, приравненной к нотариально удостоверенной, равно как и совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (п. 5 ст. 1126, п. 5 ст. 1127, п. 4 ст. 1129 ГК РФ соответственно).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Частый вопрос: Как снимается обременение по военной ипотеке?

Однако подобного прямого запрета на совершение завещательных распоряжений в отношении средств, находящихся на банковских счетах, которые, напомним, могут оформляться в соответствующих банках и приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям (ст. 1128 ГК РФ), не установлено.

В связи с чем нотариусы считают возможным совершение совместных завещательных распоряжений в банках.

Непосредственно при удостоверении совместных завещаний особых проблем, по мнению представителей системы нотариата, возникать не должно. Сложности могут начаться при их исполнении.

Так, с одной стороны, составляющим совместное завещание супругам предоставлены довольно широкие возможности по распоряжению имуществом (абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В том числе – совместной собственностью. Ранее доля умершего супруга в общем имуществе (по общему правилу – половина совместно нажитой собственности) включалась в состав наследства и переходила в установленном порядке к его наследникам (ст.

1150 ГК РФ в действовавшей до 1 июня 2019 года редакции), что фактически означало обязательность выдела этой доли из совместной собственности супругов, хотя потребность в этом, как подчеркивают эксперты, существует далеко не в каждой семье. Теперь в совместном завещании можно предусмотреть иной порядок наследования общего имущества супругов (абз. 2 ст. 1150 ГК РФ в действующей редакции).

Например, указать, что оно в полном объеме наследуется пережившим супругом и закрепить порядок наследования после его смерти. Это позволит не делить имущество на доли, что крайне важно, в частности, когда в совместную собственность входят бизнес-активы, – таким образом совместное завещание может стать полезным механизмом предотвращения так называемого дробления бизнеса.

С другой стороны, в совместном завещании может быть просто указано, что все имущество: и совместная собственность, и личное имущество одного супруга наследуется после смерти другого супругу, и в такой ситуации нотариусы видят целый ряд возможных проблем.

МНЕНИЕ

Марина Герасимова, председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты:

«Если супруги установили, что личное имущество одного из них, а также имущество, приобретенное в браке, наследуется после второго супруга, может встать вопрос титула.

Представим ситуацию: один супруг является титульным собственником либо участником ООО, совместным завещанием предусмотрено, что все его имущество: личное и приобретенное в браке – наследуется после смерти другого супруга.

Что в случае смерти первого супруга происходит с титулом? У нас нет никакой формы, никакого документа, который позволил бы на период до смерти второго супруга, после которого все будет наследоваться, ввести этого супруга в реестры, в участники общества как титульного владельца.

Если в отношении совместной собственности еще что-то можно придумать, предусмотрев, например, специальную редакцию свидетельства о собственности, выдаваемого пережившему супругу, то как быть с личным имуществом, как переживший супруг будет пользоваться им до своей смерти, непонятно. Здесь чистый пробел, и с точки зрения практики мы пока не понимаем, как это будет исполняться.

Второй проблемный момент – вопрос обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Законодатель не указал, как ее рассчитывать. Представим: супруг умер, у него есть обязательные наследники, а наследование осуществляется после супруги, которая жива.

Что делать таким наследникам? Полагаю, законодатель должен был указать, что обязательная доля рассчитывается в любом случае, независимо от того, есть ли наследственная масса. В нашем примере наследственной массы нет, она образуется только тогда, когда умрет второй супруг.

Пока не очень понятно, что в такой ситуации делать «.

Также проблемой может стать сохранение тайны завещания после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание. Согласно закону нотариус и душеприказчик при наступлении этого события вправе разглашать только сведения, касающиеся его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК РФ).

В то же время в сложившейся практике нотариусы знакомят наследников с завещанием, особенно в случаях, когда конкретные лица лишены наследства, так как они вправе оспорить завещание и должны понимать, на чем им при реализации этого права основываться.

Но знакомить наследников с совместным завещанием вряд ли получится, так как выделить из него только положения, касающиеся умершего супруга, невозможно, подчеркнула представитель Московской городской нотариальной палаты. По той же причине непонятно, как передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не нарушая тайну завещания в отношении второго супруга.

Сложно исполнимым профессиональное сообщество считает и требование об обязанности нотариуса, удостоверяющего последующее завещание одного из супругов, направить второму супругу уведомление о факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ), поскольку нотариус в принципе может не знать о существовании совместного завещания, так как соответствующая информация из ЕИС доступна ему только в случае, когда он сам удостоверял совместное завещание, либо уже после открытия наследственного дела.

Кроме того, и совершить последующее завещание, и отменить совместное завещание в одностороннем порядке супруг может и после смерти второго супруга (абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ).

В таком случае возникает вопрос о возможном ретроактивном эффекте такого действия для наследников умершего супруга, уже оформивших к этому моменту свои права.

Поэтому, по мнению Марины Герасимовой, необходимо четко сформулировать позицию о том, что последующее завещание, отменяющее совместное завещание, не должно действовать в отношении того имущества, права на которое уже оформлены наследниками умершего супруга.

Таким образом, за прошедший с момента принятия закона, дополнившего ГК РФ положениями о совместных завещаниях, год мнение экспертов об их потенциальной востребованности и эффективности в качестве инструмента оформления наследственных прав не изменилось: совместные завещания будут работать, если между супругами нет разногласий об объеме и порядке наследования имущества, а их брак не будет расторгнут.

Наследственные договоры

Наследственные договоры (ст. 1140.1 ГК РФ) могут стать более успешным инструментом по распоряжению наследственным имуществом именно в силу своего договорного характера.

Участвуя в наследственном договоре, наследники заранее знают, каким образом будет наследоваться имущество, и, подписывая его, фактически согласовывают волю наследодателя.

Изменение и расторжение договора возможно только по соглашению сторон или решению суда, что также предполагает непосредственное их участие в процессе внесения в него каких-либо корректировок. Кроме того, наследственный договор может быть заключен под условием (абз. 2 п. 1 указанной статьи).

Хотя по общему правилу к наследственным договорам применяются нормы о завещании (п. 1 ст. 1118 ГК РФ), нотариальное сообщество не уверено в том, что имеются в виду абсолютно все законодательные положения.

В частности, не лишним было бы, по их мнению, уточнить, могут ли наследственные договоры по аналогии с завещаниями удостоверяться должностными лицами органов местного самоуправления (порядок такого удостоверения предусмотрен п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст.

37 Основ законодательств РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I).

Также нуждаются в совершенствовании положения о некоторых механизмах защиты прав сторон наследственного договора. Например, установлено, что в случае заключения нескольких договоров в отношении одного и того же имущества с разными лицами, применяется договор с более ранней датой составления (п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ).

Однако данное правило о приоритете более раннего договора можно обойти, составив в отношении этого имущества последующее завещание, а потом новый наследственный договор, подчеркнула Марина Герасимова.

В таком случае закон не будет нарушен, ведь наследодатель может распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, даже если в результате лицо, которое может быть призвано к наследованию, лишится прав на это имущество (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ).

В случае одностороннего отказа от наследственного договора наследодатель обязан возместить другим его сторонам убытки, которые были понесены ими в связи с исполнением договора к моменту получения нотариально удостоверенной копии уведомления о таком отказе (абз. 2 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ).

А вероятность возникновения таких убытков высока, поскольку наследственный договор может предусматривать необходимость исполнения определенных обязанностей его сторонами, которые могут призываться к наследованию за наследодателем, и до открытия наследства (п. 6 ст. 1118 ГК РФ).

По сути, последствия одностороннего отказа наследодателя от наследственного договора и совершения им последующего завещания одинаковы – договорные отношения прекращаются, но требование о возмещении убытков сторонам договора предусмотрено только в первом случае, и это не совсем логично, отмечают представители системы нотариата.

Из всего перечисленного следует однозначный вывод об определенном несовершенстве законодательных норм о наследственных договорах. «С помощью наследственных договоров мы немножко уходим от консервативности завещаний.

Но ни для кого не секрет, что, когда вопросы об их введении обсуждались, ФНП отмечала, что нельзя в таком случае сохранять консервативные элементы завещания: обязательную долю, направленные отказы, поскольку они противоречат сути наследственного договора. Какой же может быть направленный отказ, если в наследственном договоре указан единственный наследник, а права по нему неотчуждаемы и непередаваемы [п. 4 ст. 1140.1 ГК РФ. – ГАРАНТ.

РУ]? И все же наследственный договор – вполне жизнеспособный инструмент, если продумать и правильно составить его содержание, – уверена Марина Герасимова. – Но нужно дорабатывать некоторые положения. Практика позволит это сделать, и законодатель, насколько я знаю, к этому готов».

***

Как видно, использование обозначенных новых способов распоряжения наследственным имуществом пока связано с определенными рисками. И все же можно предположить, что выбирая между ними, предпочтение следует отдать наследственному договору, тем более что участвующие в договоре супруги могут предусмотреть в нем порядок распоряжения их личным и совместным имуществом на случай смерти каждого из них (п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ).

Источник: http://www.garant.ru/article/1282860/

Закон о наследовании имущества

Закон о наследовании имущества после смерти — это совокупность норм в Гражданском, Семейном и Налоговом кодексах РФ, которые регулируют процесс перехода активов и пассивов от умерших лиц к их наследникам. Расскажем, как происходят такие переходы (по завещанию и закону). Поговорим и о некоторых грядущих переменах в сфере наследования.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Получить доступ

Стать наследником можно двумя путями: по завещанию и по закону (если завещание отсутствует). Рассмотрим особенности обоих вариантов.

Наследование по завещанию

Закон о наследовании имущества по завещанию не существует в виде отдельного нормативного акта, этим вопросам посвящен раздел ГК РФ (гл. 62 и другие нормы раздела V ГК РФ).

Завещание — это индивидуальный документ, которым дееспособный человек (с 18 лет) может определить, как и к кому отойдет все, что будет в его собственности к моменту смерти. Завещание действительно, когда оно составлено лично и заверено у нотариуса. Без такого заверения будет применяться режим наследования по закону.

Завещание приравнивается к нотариально удостоверенному в случаях, перечисленных в ст. 1127 ГК РФ, а в чрезвычайных обстоятельствах его можно составить в простой письменной форме (по ст. 1129 ГК РФ).

Документ пишется в двух экземплярах: один экземпляр хранится у завещателя, второй — у нотариуса. Нотариус признает факт смерти завещателя только после предъявления свидетельства о смерти. Никаких отчетов из ЗАГСа, медорганизаций либо полиции он не рассматривает.

Кто может стать наследником по завещанию и у кого будет обязательная доля

Наследование доступно:

  • живым на момент открытия наследства физическим лицам. В завещании могут присутствовать и не родившиеся дети наследодателя;
  • юридическим лицам;
  • государству.

Обязательно наследуют (независимо от содержания завещания) после смерти наследодателя те, у кого есть право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ):

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособные супруг и родители;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых призывают к наследованию по п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, если были иждивенцами наследодателя минимум год до его смерти, независимо от совместности проживания с ним.

По п. 4 ст. 1149 ГК, суд с учетом имущественного положения обязательных наследников и при условиях, что они, в отличие от наследников, указанных в завещании, при жизни наследодателя не использовали имущество, которое им обязательно полагается, может уменьшить размер обязательной доли либо отказать в ней. Обязательных наследников суд может признать недостойными по ст. 1117 ГК РФ и отстранить от наследования.

Срок вступления в наследство наследников по завещанию и их действия при пропуске сроков

По ст. 1154 ГК РФ, наследство могут принять в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Срок устанавливается нотариусом по свидетельству о смерти либо решению суда о признании завещателя мертвым. В это время потенциальные наследники должны посетить нотариуса и написать заявление на принятие наследства.

Лица, чье право наследования возникло после отказа либо отстранения наследников как недостойных, могут реализовать его в течение шести месяцев после возникновения. Лица, которые стали наследниками лишь ввиду непринятия наследства иными лицами, могут принять его в течение 3 месяцев после завершения шестимесячного срока.

Пропуск этих сроков приведет к тому, что дело уходит из ведения нотариуса, и вопрос придется решать через суд, где нужно будет доказать, что для задержки имелись веские причины. В этом помогут документы о командировке, лечении и т. д. В случае положительного решения все наследственные свидетельства, которые уже были выданы, аннулируются, и будут проведены новый раздел имущества и выдача наследственных свидетельств.

Процедура вступления в наследство по завещанию

Порядок наследования имущества по завещанию состоит из 5 этапов:

  1. Вскрытие нотариусом конверта с завещанием происходит в присутствии тех, кто предъявил:
    • свидетельство о смерти завещателя либо судебное решение, которым он признан умершим;
    • завещание (если есть);
    • свой гражданский паспорт.
  2. Сбор наследниками необходимых бумаг. Полный список для каждой ситуации свой, о нем информирует нотариус. Обычно туда входят:
    • свидетельство о смерти наследодателя;
    • паспорт заявителя;
    • документы о родственности с умершим, по необходимости (свидетельства о рождении, браке и др.);
    • справка о месте проживания завещателя;
    • выписка из домовой книги;
    • справка из ЖКХ;
    • документы на имущество.
  3. Посещение нотариуса с собранными документами и написание заявления о принятии наследства.
  4. Оплата госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство: детям, включая усыновленных, супругам, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя придется заплатить 0,3 % от стоимости наследуемого имущества, максимум 100 000 руб.; иным наследующим — 0,6 % такой стоимости, максимум 1 000 000 руб.
  5. Выдача свидетельства о праве на наследство с последующим распоряжением полученным имуществом. Когда наследством являются автомобиль или недвижимость, потребуется их перерегистрация на себя.

Налогообложение при наследовании

Доходы от наследования не облагаются НДФЛ. Исключение — вознаграждения для правопреемников авторов произведений науки, литературы, искусства либо патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. За них нужно будет заплатить 13 % НДФЛ. Чаще всего наследникам нужно оплатить лишь госпошлину из п. 4 предыдущего раздела. Льготы по такой госпошлине для отдельных лиц предусматривает ст. 333.38 НК РФ.

Наследование по закону

Такое наследование регулирует гл. 63 и иные нормы раздела V ГК РФ, и оно возможно при отсутствии завещания. Право наследования имущества по закону принадлежит родственникам наследодателя, перечисленным в ст. 1142 – 1145 и 1148 ГК РФ в порядке следующей очередности:

  1. Дети, супруг и родители. Сюда включаются усыновленные (удочеренные) дети. Обычно они теряют наследственную связь со своими биологическими родителями, если судебным решением не сохранены их семейные отношения с такими родителями.
  2. Полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки.
  3. Дяди, тети.
  4. Прадедушки, прабабушки.
  5. Дети родных племенников, племянниц (двоюродные внуки и внучки), родные братья, сестры дедушек, бабушек.
  6. Дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки, правнучки), дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники, племянницы) и дети двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди, тети).
  7. Пасынки, падчерицы, отчим, мачеха.

Каждая следующая очередь наследует в равных долях при отсутствии предыдущей либо когда наследники таковой недостойны (ст. 1117 ГК РФ), лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), не приняли, отказались от него. На наследование по закону распространяется положение об обязательных наследниках.

Грядущие изменения в сфере наследования

С 01.06.2019 можно будет совершать совместные завещания и наследственные договоры.

В совместном супружеском завещании можно будет предусмотреть:

  • оставление общего имущества супругов и имущества каждого из них любым лицам;
  • формулировку доли правопреемников в наследственной массе (любым образом);
  • определение имущества в наследственной массе каждым из супругов с отсутствием нарушения прав третьих лиц;
  • лишение наследства без указания причин для законных наследников (одного, нескольких, всех);
  • завещательные распоряжения по ГК РФ.

Условия совместного завещания действительны, если они не нарушают права обязательных наследников, даже если те появились после составления документа. Также нужно учитывать правила ст. 1117 ГК РФ. Документ утрачивает силу в случае расторжения брака и признания его недействительным (до или после смерти кого-либо из супругов).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  В каком документе закреплена ответственность образовательной организации за сохранение жизни и здоровья обучающихся?

Нотариальное удостоверение совместного завещания обязательно происходит с использованием видеофиксации, если завещатели не возражают против нее.

Совместное супружеское решение оспаривается иском любого из супругов, когда они живы. После смерти одного из супругов и после смерти пережившего супруга документ через иск может оспорить лицо, чьи права нарушены этим документом.

Вторым нововведением будет право заключения наследодателем наследственного договора с любым из потенциальных наследников, через который устанавливают:

  • круг правопреемников;
  • режим перехода имущественных прав наследодателя после его смерти к пережившим его сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которых могут призвать к наследованию.

Наследственный договор визируется сторонами и удостоверяется нотариально.

Наследодатель в любой момент может односторонне отказаться от наследственного договора, оповестив об этом все стороны. Это обяжет его возместить убытки других участников договора, возникшие от такого развития событий. Другие участники также вправе отказаться от договора.

Источник: https://ppt.ru/news/143273

Налог при получении наследства

Нужно ли платить налог при получениинаследства?
Нужно ли платить налог при продаженаследства?
С какого момента считается срок владениянаследством?

У нас часто спрашивают — нужно ли платить налог приполучении наследства? А если продать унаследованное имущество? Вкаком случае можно избежать оплаты налога? Сегодня мы ответим нанаиболее популярные вопросы, связанные с наследством.

Нужно ли платить налог при получениинаследства?

Ответ на этот вопрос дает Налоговый Кодекс РФ. Согласно п. 18ст. 217 НК РФ, налог на наследство не платится вне зависимости оттого, что вы унаследовали — имущество или деньги. Исключениесоставляет лишь наследование авторского права, когда правопреемникполучает вознаграждение за работы наследодателя. Это может бытьвознаграждение за работы в области науки, литературы, искусства, атакже за патенты на изобретения. В этом случае наследник должензаплатить налог на наследство по ставке 13%.

Статус наследодателя не имеет значения, так что кто бы вам ниоставил наследство — родственник, друг или совершеннонезнакомый человек — правила единые для всех.

Пример:

Иван получил в наследство от брата автомобиль. В этом случаеавтомобиль — это доход в натуральной форме, полученный впорядке наследования, а, согласно п. 18 ст. 217 НК, такие доходыосвобождены от налогообложения. Иван не должен платить налог и емуне нужно уведомлять налоговый орган о полученномнаследстве.

Пример:

Тетя оставила племяннице в наследство квартиру. То, что тетяи племянница не являются близкими родственниками, не имеет никакогозначения — согласно п. 18 ст. 217 НК доход в натуральнойформе, полученный в порядке наследования, не подлежитналогообложению. Это значит, что племяннице не нужно декларироватьполученный доход и платить налог на наследство.

Пример:

В 2019 году Сергей получил в наследство 500 тыс. рублейвознаграждения за изобретение деда. Это то самое исключение, когданаследник обязан заплатить налог, согласно п. 18 ст. 217 НК РФ. До30 апреля 2020 года Сергей должен заполнить декларацию 3-НДФЛ ивместе с другими документами подать ее в налоговую инспекцию. До 15июля 2020 года Сергей должен заплатить налог 500 000 х 13% =65 000 рублей.

Нужно ли платить налог при продаженаследства?

Да, нужно. Но только в том случае, если вы владели наследствомменее трех лет. Основание: пп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ, ПисьмоМинфина России от 19 июня 2018 г. N 03-04-05/41648. Это правилораспространяется на любое имущество, будь то квартира, машина,гараж или дача.

Пример:

В 2017 году Игорь получил в наследство от бабушки квартиру. В2019 году он ее продает. До 30 апреля 2020 года Игорь обязанзаполнить декларацию 3-НДФЛ и передать в налоговую инспекцию, а до15 июля 2020 года заплатить 13% подоходного налога. Причина: Игорьвладел квартирой менее 3 лет.

Пример:

В феврале 2016 года Антон получает в наследство от дядиавтомобиль. В апреле 2019 года он его продает. Так как сроквладения автомобилем составил более трех лет, Антон освобожден отуплаты налога с продажи, а значит ему не нужно заполнять декларацию3-НДФЛ и передавать ее в налоговую инспекцию.

С какого момента считается сроквладения наследством?

Срок владения имуществом, полученным в наследство, начинается содня смерти наследодателя. Основание: ст. 1114, п. 4 ст. 1152 ГК РФ,письмо Минфина РФ от 20 февраля 2015 № 03-04-05/ф8357.

Пример:

Вадим получил квартиру в наследство от деда, умершего вянваре 2016 года. В марте 2017 года Вадим оформляет правособственности. В апреле 2019 он продает квартиру. Вадиму не нужноплатить налог с продажи, так как срок владения квартирой начался сянваря 2016 (с момента смерти наследодателя) и превысил 3года.

Существуют исключения:

Если квартира приобретена в браке и получена понаследству от умершего супруга. В этом случае сроквладения считается не со дня смерти наследодателя, а с моментапервоначального оформления недвижимости в собственность. Основание:письма Минфина РФ от 30 мая 2016 №03-04-05/30938, 02 апреля 2013 N03-04-05/9-326.

Пример:

В 2015 году супруги купили квартиру и зарегистрировали ее намужа. После смерти мужа в 2017 году жена вступила в наследство. В2019 году она продала квартиру. Нужно ли при этом платить налог спродажи собственности? Нет, так как срок владения недвижимостьюначался с 2015 и превысил 3 года. Несмотря на то, что квартира былаоформлена на мужа, она куплена в браке и считается общейсобственностью. Основание: ст. 34 Семейного Кодекса РФ.

Если доля квартиры получена в наследство одним дольщикомпосле смерти другого. В этом случае срок владениясчитается не со дня смерти наследодателя, а с того момента, когдаизначально было зарегистрировано право собственности на долю.Логика очевидна — по факту происходит увеличение доли в тойсобственности, на которое уже есть право. Основание: письмо МинфинаРФ от 24 октября 2013 №03-04-05/45015.

Пример:

В 2015 году сын и мать приватизировали квартиру и оформили еев долевую собственность. Каждый стал владельцем ½ квартиры. В 2017году мать умирает, и сын получает в наследство ее долю. В 2019 годуон продает квартиру и ему не нужно платить налог с продажи, так какон владеет жильем больше 3 лет — с 2015 года. Владениенедвижимостью началось с момента оформления долевой собственности,а не с момента получения наследства.

НДФЛка.ру на Яндекс Дзен

Источник: https://ndflka.ru/article/uplata-nalogov/nalog-na-nasledstvo/

Наследники в Испании

Если умерший составил завещание, то наследниками являются:

  • наследники по завещанию — это те лица, которые перечислены как таковые и наследуют имущество завещателя и права на его имущество;
  • прямые наследники – это те лица, право на наследование которых установлено по закону по крайней мере одной трети наследуемого имущества покойного, так называемой обязательной доли наследства. В первую очередь прямыми наследниками считаются дети (как родные, так и усыновленные, рожденные в браке или внебрачные) и родственники по нисходящей линии, а в случае их отсутствия – родители и родственники по восходящей линии. С другой стороны, вдова наследует имущество в установленном законом порядке.

2. Кто является наследником наследства в Испании в случае отсутствия завещания?

В случае отсутствия завещания наследники умершего определяются в установленном законом порядке. Данный случай установления наследников по закону называется правопреемством по закону или наследованием при отсутствии завещания и происходит, когда, например:

  • гражданин умирает, не оставив завещания;
  • если в завещании указано не все имущество наследодателя, то остальное имущество распределяется так, как если бы завещания не существовало;
  • когда в завещании не указываются наследники либо они умирают раньше, нежели завещатель;
  • когда наследник недееспособен для принятия наследства;
  • когда завещание не находится или было уничтожено;
  • когда наследник, указанный в завещании, отказывается от наследства либо не принимает его в течение установленного срока;
  • когда в завещание не включены все прямые наследники или когда прямым наследником становится лицо, ранее не имевшее такого статуса;
  • когда завещание является недействительным.

Если прямые наследники отсутствуют, то наследники по завещанию могут приобрести всю долю наследства. В случае существования прямых наследников наследники по завещанию приобретают все оставшееся имущество, за исключением обязательной доли в размере одной трети.

https://www.youtube.com/watch?v=04Ikijp0BS4

Далее к наследникам (прямым и по завещанию) могут присоединиться легатарии, которые наследуют только определенные предметы или имущество (например, «квартиру «Х» по адресу «», «автомобиль с регистрационным номером «Х», и т. д.)

С другой стороны, если умерший не составил завещание, правопреемство открывается по закону или при отсутствии завещания.

Законом также установлен порядок принятия наследства членами семьи умершего, а в случае их отсутствия – порядок принятия наследства государством.

  • Родственники по нисходящей линии. Сыновья и их потомки наследуют имущество своих родителей и других родственников по восходящей линии без дискриминации по половому признаку, возрасту или принадлежности. Соответственно, нет различия между родными и усыновленными детьми, детьми, рожденными в браке или внебрачными детьми – все имеют одинаковые права наследования.
  • Родственники по восходящей линии. В случае отсутствия детей и родственников по нисходящей линии имущество наследуется родственниками умершего по восходящей линии. В данном случае мать и отец наследуют в равных долях имущество умершего, а если жив только один из родителей, последний наследует все имущество. Если родители умерли, то имущество наследуется ближайшими родственниками по восходящей линии (бабушки и дедушки). Если живы бабушка и дедушка по материнской и отцовской линии, то имущество делится между двумя семьями в равных долях.
  • Супруг/супруга. В случае отсутствия потомков и родственников по восходящей линии преимущество наследования имеют братья/сестры и племянники.
  • Родственники, находящиеся в боковой кровной связи. Если существуют только братья и сестры умершего, то они наследуют имущество в равных долях. Если в разделе участвуют братья и племянники, то племянники делят между собой ту часть наследства, которая была бы присуждена умершему брату (брату умершего завещателя и отцу/матери племянника, который наследует от их имени). Если участвуют в разделе наследства брат/сестра отца или матери со сводными братьями/сестрами (только по отцу или по матери), первые наследуют вдвое больше, нежели вторые. Если все братья/сестры сводные по отцу или по матери, они наследует все имущество в одинаковых долях.
  • Другие родственники до четвертого колена (двоюродные братья и сестры) имеют право на наследство в случае, если отсутствуют все вышеуказанные родственники. После четвертого колена родства никто не имеет права на наследство при отсутствии завещания.

Если родственников нет, право на наследство имеет государство, которое, в свою очередь, обязано присвоить одну треть наследуемого имущества муниципальным благотворительным организациям, социальным организациям, профессиональным общественным и частным организациям, другую треть таким же учреждениям, но на областном уровне, и последнюю треть направить на погашение государственного долга, если только Советом министров не будет установлено иное применение наследству. Данные учреждения наследуют имущество с учетом прав наследника отвечать по обязательствам наследодателя в пределах наследственного имущества, принятого согласно описи.

Чтобы государство вступило в права владения наследственным имуществом, необходимо вынести судебное решение, по которому оно наследует все имущество.

3. Кто может быть наследником наследства в Испании по завещанию?

Изначально наследниками по завещанию являются те физические и юридические лица, которые не лишены дееспособности согласно закону (как, например, незаконные объединения или новорожденные в первые 24 часа жизни).

Для наследования необходимо также, чтобы назначенный наследник был жив в момент смерти наследодателя. Если этого не происходит, то при наличии прямых наследников их доля наследства переходит к потомкам.

Однако если наследники по завещанию умирают раньше наследодателя, доля или право на наследство не передается.

Также наследниками могут быть несовершеннолетние или недееспособные лица, от имени которых выступают их родители, опекуны или судебные защитники, и даже те граждане, которые еще не родились (так называемые насцитурусы), если вдова беременна. В данных случаях раздел наследства приостанавливается до рождения ребенка.

Завещание также может включать в себя ряд особых распоряжений в соответствии с нижеследующим:

  • «благие дела» или «для успокоения души усопшего», без указания их конкретного применения. В данных случаях исполнители завещания продают имущество и распределяют полученную денежную сумму между церковью и благотворительными учреждениями по месту жительства умершего, а в случае, если таковые отсутствуют, – по территории области.
  • В целом для неимущих граждан. Распоряжения выполняются в пользу неимущих граждан по месту жительства умершего в момент его смерти, если только не подтверждается иное назначение. В данном случае распределение имущества осуществляется лицами, назначенными с этой целью завещателем, или, за неимением таковых, представителями церкви, мэрии и судьи по месту жительства усопшего.
  • В случае неточно определенного гражданина, личность которого не может быть проверена, распоряжение не считается действительным.
  • Общее распоряжение в пользу родственников. Считается выполненным в пользу ближайших родственников.

Для предотвращения мошенничества закон не признает действительными следующие завещательные распоряжения, сделанные завещателем:

  • в пользу священника, находившегося в момент последней болезни рядом с завещателем, родственников четвертой степени родства (двоюродных братьев и сестер), церкви, общины и т. д.
  • В пользу опекуна до утверждения отчетности.
  • В пользу оформляющего завещание нотариуса или его родственников по кровному или боковому кровному родству до четвертого колена, что распространяется также на свидетелей, участвующих в открытом завещании.
  • В пользу недееспособного лица.

4. Обязательная доля наследственного имущества

I. Обязательная доля наследственного имущества

Изначально наследственная масса делится на три части: обязательная доля, дополнительная к обязательной доля и последняя часть наследства неограниченного распоряжения.

Обязательная доля – это часть наследственного имущества, которой завещатель не может свободно распоряжаться, даже если он этого желает. Данная доля определяется за так называемыми наследниками по закону, если только наследодатель прямо не решает лишить их наследства.

Объем обязательной доли зависит от лиц, участвующих в разделе наследства.

В свою очередь, треть имущества в счет дополнительной к обязательной доле может быть использована в пользу, в частности, одного или нескольких детей или других родственников по нисходящей линии. Если она прямо ему не присваивается, то считается, что она увеличивает размер обязательной доли.

С третьей частью наследства неограниченного распоряжения завещатель может делать все, что он считает целесообразным.

II. В чем состоит обязательная доля?

Чтобы определить стоимость обязательной доли, нужно исходить из стоимости имущества и прав завещателя на момент его смерти, за вычетом обременений и сборов (расходы по ипотечному кредиту или другим займам, неоплаченные долги и т. д.)

Размер обязательной доли варьирует в зависимости от количества законных наследников, участвующих в разделе наследства. Таким образом, различается обязательная доля овдовевшего супруга, обязательная доля детей и родственников по нисходящей линии и, наконец, законная доля родителей и родственников по восходящей линии.

  • Обязательная доля овдовевшего супруга

За исключением случаев, когда смерть наступает в момент нахождения супругов в разводе по вине усопшего, обязательная доля определяется следующим образом:

  1. Если есть дети и члены семьи по нисходящей линии, то доля включает в себя узуфрукт на дополнительную к обязательной доле часть.
  2. Если нет членов семьи по нисходящей линии, но существуют родственники по восходящей линии: узуфрукт на половину наследственного имущества.
  3. Если в разделе наследства участвуют дети умершего завещателя от разных браков и дети, рожденные в браке: узуфрукт на половину наследства.
  4. Если нет членов семьи по нисходящей и восходящей линии: узуфрукт на две трети наследственного имущества. В данных случаях наследники могут решить наделить овдовевшего супруга его долей узуфрукта, используя другой метод, как то: назначение пожизненной ренты, выделение определенной денежной суммы или присвоение в собственность определенного имущества.
  • Обязательная доля детей и родственников по нисходящей линии

Состоит из двух третей наследуемого имущества умершего, если только завещатель не делает особого распоряжения относительно дополнительной к обязательной доли в пользу кого-либо из них. В этом случае обязательная доля будет состоять из одной трети.

  • Обязательная доля родителей и родственников по восходящей линии

Состоит из половины наследуемого имущества детей и потомков.

Если жив овдовевший супруг завещателя, то они наследуют только одну треть имущества.

Обязательная доля, которая признается за родителями, делится между двумя родителями поровну; если один родителей умер, обязательную долю унаследует тот родитель, который остался в живых.

Если у завещателя нет ни отца, ни матери, но есть бабушки и дедушки как по отцовской, так и по материнской линии, обязательная доля наследства делится между обеими семьями в равных долях.

Если родственники по восходящей линии относятся к другой степени родства, то имущество унаследует ближайший родственник (например, если в разделе наследства участвуют дедушка и прадедушка, долю унаследует дедушка, независимо от того, к материнской или к отцовской линии он относится).

Расчет и определение обязательной доли может быть сложным, поэтому никогда не будет лишним профессиональный совет адвоката. Смотрите наши нижеследующие услуги. 

Источник: https://www.abcspain.ru/nasledstvo-v-ispanii/nasledniki-v-ispanii/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Советы от юриста